Можно ли унаследовать благотворительный фонд?

Можно ли унаследовать благотворительный фонд?

Поддержать благотворительные инициативы, помочь организации в ее благом деле возможно не только жертвуя деньги на определенные проекты, участвуя в волонтерском движении, но и передав имущество фонду.

Подобная практика развита в Европе, но и у нас достаточно часто благородные люди предают на безвозмездной основе или оставляют в наследство благотворительным организациям то или иное имущество.

Как оформить передачу имущества фонду?

Кроме волонтерской и финансовой помощи, физическое лицо имеет право в России подарить благотворительной организации любое имущество с правом безвозмездного пользования. Сделать это возможно как указав юридическое лицо в качестве наследника в завещании, так и напрямую при жизни, оформив договор дарения.

Подобные операции имеют несколько особенностей и правил.

Гражданин России имеет право на передачу юридическому лицу в пользу благотворительной организации любого типа имущества, как движимого, так и недвижимого, в этот список входят:

Даже если офис организации находится в Москве, даритель не ограничен географическими рамками. Подаренное может располагаться в любой точке России.

Андрей Ковалев

Оформление передачи прав на пользование в письменной форме необходимо только в некоторых случаях:

  • При дарении недвижимости любого типа. Этого требует государственный порядок регистрации недвижимости, по которому смена владельца должна быть закреплена в соответствующем документе.
  • Договор дарения в будущем с точными указаниями сроков. Это необходимо для подтверждения добровольного желания дарителя и прав благотворительного фонда. Документ должен содержать конкретизацию по поводу передаваемых предметов и прямое намерение передачи.
  • Пожертвования от имени юридических лиц стоимостью более 3 тысяч рублей. Если стоимость передаваемого меньше, то достаточно устной договоренности.

Отдавая любое имущество с договором дарения, вы вправе указать в нем обязательное условие, по которому все поступившие средства отправятся на общеполезное дело. Также возможно указать, как конкретный проект, так и определенного ребенка, на помощь которому пойдет подаренное.

Как завещать недвижимость на благотворительность?

Достаточно часто по различным причинам люди решают часть своего состояния передать благотворительному фонду после своей смерти. Завещать имущество на благотворительность – это право любого гражданина России, которое он может реализовать на протяжении всей жизни.

Чтобы передача была законной, необходимо пройти простую процедуру:

  • Узнайте данные юридического лица, так как завещая что-то фонду, вы оставляете право владения именно организации, а не конкретному человеку.
  • Получите документ, подтверждающий ваше психическое здоровье.
  • Составьте официальные документ и заверьте его у нотариуса.

После вашей кончины лица и организации, указанные в завещании, получат то имущество, которое вы для них выделили. Передача должна происходить на безвозмездной основе. Ели впоследствии документ переписывался несколько раз, официальную силу будет иметь только последняя редакция.

Делая дар Благотворительному фонду имени Примакова Е. М. вы в первую очередь помогаете ребёнку, оставшемуся без семьи, стать счастливее.

О наследовании некоммерческих организаций

?

Алексей Александрович Грибов ale_gribov nasledstvo_nn 2014-09-15 22:17:00 Category:

В состав наследства согласно ст. 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. К имущественным правам, переходящим в порядке наследования, относятся права требования, которые имеют участники коммерческих организаций и потребительских кооперативов.

http://www.nasledstvo-nn.ru/2013/01/blog-post.html

ГК РФ упоминает только о наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах (ст.

1176, 1177), но означает ли это, что права, связанные с участием в иных некоммерческих организационно-правовых формах юридических лиц, в порядке наследования не переходят? Интересно, что глава 65 ГК РФ именуется «Наследование отдельных видов имущества», поэтому из самого названия следует возможность наследования и других видов, не названных в ней.

Законодательство, регулирующее деятельность некоммерческих организаций, и в частности отношения между учредителями, участниками и самой организацией, не указывает на возможность их наследования, но, памятуя об особенностях метода гражданско-правового регулирования, не устанавливает и запрета в их наследовании.

Отдельные правовые нормы, регламентирующие эти отношения, с одной стороны, не регулируют их в полной мере, а с другой — содержащиеся в них положения весьма спорны. Все это влечет возникновение проблем при наследовании имущественных прав, связанных с участием в некоммерческих организациях. На наш взгляд, возможно наследование прав участников (учредителей) в следующих организациях.1.

Наследование пая в потребительском кооперативе. ГК РФ прямо закрепляет, что в состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай (ст. 1177), поэтому наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего кооператива. Следует обратить внимание, что конструкция нормы ст.

1177 ГК РФ такова, что наследник наделяется безусловным правом наследования пая, т.е. ему не может быть отказано в приеме в члены кооператива.

Если в производственном кооперативе наследование пая обусловлено отсутствием запрета этого в уставе или решения общего собрания об отказе в принятии в члены кооператива, то в потребительском кооперативе (кроме сельскохозяйственных — перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженческих, садоводческих, огороднических, животноводческих, кредитных, страховых — кооперативов) наследник имеет право быть принятым в члены кооператива, т.е. отказать ему в этом кооператив не вправе. Правда, специальным законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива может определяться вопрос о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя переходит к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре. Например, согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан» в случае смерти члена кредитного потребительского кооператива граждан его наследникам, если они не являются членами кредитного потребительского кооператива граждан и не хотят или не могут стать членами кредитного потребительского кооператива граждан, выплачивается денежная стоимость доли имущества кредитного потребительского кооператива граждан, соответствующая доле паевого взноса умершего члена кредитного потребительского кооператива граждан в сумме паевых взносов членов кредитного потребительского кооператива граждан.Если наследник умершего члена потребительского кооператива не пожелал реализовать свое право на вступление в кооператив, ему в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» выплачивается паевой взнос и передаются причитавшиеся умершему пайщику кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном уставом кооператива.2. Наследование прав, связанных с участием в некоммерческом партнерстве. Согласно ст. 8 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон) некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охрану здоровья граждан, развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиту прав, законных интересов граждан и организаций, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи, иных общественных благ.Некоммерческое партнерство является имущественно обособленной организацией, так как в соответствии с п. 3 ст. 213 ГК РФ имущество, переданное в качестве вкладов членами, а также имущество, приобретенное по иным основаниям, находится в собственности некоммерческого партнерства. Основу имущественной самостоятельности некоммерческого партнерства составляют регулярные поступления (членские взносы) от членов некоммерческого партнерства и пожертвования прочих лиц. В отличие от многих других некоммерческих организаций, некоммерческие партнерства являются организациями, объединяющими лиц с целью координации и оказания иного содействия в их деятельности, поэтому по своей правовой природе они относятся к корпорациям.Главное же отличие от других некоммерческих организаций (кроме потребительских кооперативов) заключается в том, что, если иное не предусмотрено учредительными документами, участники некоммерческого партнерства приобретают имущественные права в отношении имущества партнерства:1) право получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских взносов;2) право получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность.Также учредители партнерства приобретают право участвовать в управлении делами партнерства и получать информацию о его деятельности, а также по своему усмотрению выйти из него. Учредители могут наделяться иными имущественными и неимущественными правами, предусмотренными учредительными документами и не противоречащими законодательству.Считается, что в учредительных документах некоммерческого партнерства нельзя предусмотреть право учредителей уступать кому-либо свои обязательственные права в отношении имущества некоммерческого партнерства, поскольку возникающие здесь отношения носят лично-доверительный характер. Взаимоотношения между учредителями не могут абсолютным образом влиять на «передаваемость» прав, если иное прямо не предусмотрено учредительными документам. Поэтому в учредительном договоре и уставе может быть предусмотрено как право лица — члена партнерства передать свои имущественные и личные неимущественные права в отношении созданной некоммерческой организации, так и прямое запрещение этого. Товарищеская природа партнерства допускает это, поскольку и в полных товариществах, и в товариществах на вере возможны передача своих прав другим лицам или выход из товарищества с сохранением деятельности товарищества. Более того, даже если в учредительном договоре полного товарищества не предусмотрена возможность продолжения деятельности товарищества при выходе товарища, сохранить юридическое лицо возможно соглашением всех оставшихся товарищей после выхода.Все это позволяет считать, что права участия физических лиц в некоммерческих партнерствах могут переходить в порядке наследования, если иное не установлено уставом партнерства или решением общего собрания.3. Наследование прав, связанных с участием в частных учреждениях. Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Действующим законодательством (п. 2 ст. 120 ГК РФ) предусматривается два типа учреждений — частное учреждение и государственное или муниципальное учреждение (иначе, публичное). Правовой статус частного учреждения, которое быть создано гражданином или юридическим лицом, определяется ГК РФ и Законом (ст. 9 «Частные учреждения» и др.), которые предусматривают ряд полномочий, свидетельствующих о возможности распоряжения собственником имуществом, находящимся в оперативном управлении частного учреждения. Так, в п. 2, 5 ст. 17 Закона предусмотрено, что частное учреждение по решению собственника может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество. Также собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК РФ).

Читайте также:  Стоимость оформления наследства у нотариуса

Принципиальным является правило п. 3 ст. 20 Закона, что оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество частного учреждения передается его собственнику, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами Российской Федерации или учредительными документами такого учреждения, что означает возможность возврата учредителю имущества, а значит, и его наследования.

  • Наследодатель умер в 2019 году в г. Москве, не оставив завещание. Из наследственной массы имеется только комната в квартире. Из наследников первой…
  • Собственник жилого помещения умер. Наследники у умершего собственника имеются, однако официально в наследство не вступали, право собственности…
  • Является ли сдача в аренду жилого дома (дом был получен в порядке наследования) ИП или юридическому лицу предпринимательской деятельностью? По…

Долгие проводы: как личные фонды помогут регулировать вопросы с наследниками при жизни основателя бизнеса

9 июня Госдума приняла в третьем, итоговом, чтении законопроект, благодаря которому с 1 марта 2022 года в России появится возможность создавать личные фонды по аналогии с европейскими частными фондами. Для чего они нужны?

У бизнесменов в России давно сформировался запрос на российские механизмы, которые позволили бы собственникам эффективно и понятно для заинтересованных сторон, в том числе преемников, партнеров по бизнесу и самого бизнеса решить вопрос планирования наследования. Ни для кого не секрет, что российские предприниматели для этого зачастую используют иностранные трасты и частные фонды, так как аналогичных гибких механизмов в России до недавнего времени не было.

В сентябре 2018 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, предусматривающие создание наследственных фондов, которые отчасти могут помочь собственнику планировать наследование. Но к 2021 году наследственный фонд не стал популярным инструментом для российских предпринимателей.

 Отчасти это может быть связано с тем, что в случае с наследственным фондом есть проблема — его можно создать только на основании завещания человека и после его смерти, то есть у основателя не будет возможности самому обеспечить создание фонда и увидеть, как такая структура будет работать.

 Но если законопроект о личных фондах вступит в силу, такая возможность появится.

При должной реализации личный фонд позволит избежать лишних расходов, которые раньше были связаны с созданием трастов и частных фондов за рубежом. А это значит, что более гибкие механизмы управления и наследования будут доступны более широкому кругу российских бизнесменов.

Страсти по завещанию. Можно ли защитить капитал от растраты наследниками

Что такое личный фонд

В соответствии с текстом законопроекта, личный фонд — это некоммерческая организация, которую человек создает при жизни для управления своим имуществом. Это же может сделать нотариус после его смерти.

В фонд можно передать бизнес и личное имущество учредителя, например недвижимость.

Имущество личного фонда учредитель формирует за счет вклада учредителя и за счет доходов от управления таким имуществом (например, арендный доход или прибыль от бизнеса).

Один нюанс — при создании в личный фонд нужно передать имущество стоимостью не менее 100 млн рублей. У личного фонда может быть только один учредитель (два, если они супруги, и передают в фонд общее имущество).

Учредитель фонда будет передавать имущество в собственность личного фонда бесплатно и не сохранит никаких прав в отношении такого имущества.

При этом никто, кроме учредителя, не может внести дополнительное имущество в созданный им фонд.

В течение трех лет со дня создания личного фонда его учредитель несет субсидиарную ответственность по обязательствам фонда, если у фонда недостаточно имущества, чтобы их исполнить.

В свою очередь, сам личный фонд несет субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя, также в течение трех лет со дня создания фонда (к примеру, если он должен кредиторам).

В исключительных случаях суд может продлить этот срок, но не более чем на пять лет со дня создания личного фонда.

Кто станет выгодоприобретателями фонда? Учредитель фонда может назвать их поименно, к примеру, это могут быть его дети. Или же их можно определить так — например, потомки учредителя по нисходящей линии.

Еще их могут определить органы управления фондом. Учредитель тоже может быть выгодоприобретателем личного фонда, если это пропишут в уставе.

 При создании личного фонда можно предусмотреть условия и, например, периодичность выплат выгодоприобретателям.

При этом важно, что права выгодоприобретателя в личном фонде будут надежно защищены — на них не смогут претендовать его кредиторы, они не переходят по наследству, их нельзя передать другим лицам.

Зачем создавать личный фонд

Есть несколько примеров.

  • Владелец бизнеса задумывается о передаче управления, но понимает, что дети еще не готовы получить «бразды правления» компанией. Создание личного фонда позволит учредителю при жизни определить, как действующая команда топ-менеджеров будет управлять бизнесом и постепенно вводить преемников в курс дела.
  • Если бизнес основан на личных отношениях владельца и партнеров, смена собственника может привести к ухудшению отношений с партнерами и утрате прежних договоренностей. С помощью личного фонда собственник сможет в рамках сложившихся отношений донести до партнеров и контрагентов, как происходит и будет происходить управление бизнесом, и что сложившаяся структура не изменится в случае, если основатель бизнеса уйдет из жизни.

Но предположим, что предприниматель владеет разными активами — бизнесом, недвижимостью, ценными бумагами. Личный фонд может объединить все эти активы. При этом в управлении фондом и, следовательно, всем этим разнородным имуществом могут участвовать профессиональные управляющие, а семья учредителя будет получать доход за счет доходов фонда.

Фонд может участвовать в благотворительных или других общественно полезных проектах учредителя. И у учредителя такого фонда будет уверенность в том, что его общественно полезные инициативы продолжат в будущем.

Кто и как будет управлять личным фондом

Учредитель не может быть руководителем личного фонда, эту роль может выполнять любое другое физическое или юридическое лицо.

Например, его семейный офис, доверенные лица учредителя или те, кто имеет значительный опыт по управлению активами. Законодатель намеренно не ограничил круг таких лиц.

 Это может привести к тому, что в России будет развиваться рынок услуг по управлению личными фондами.

Вместо руководителя в личном фонде можно создать своеобразный «совет фонда». В его состав могут входить как профессиональный управляющие, доверенные лица, а также дети или другие члены семьи учредителя. Таким образом учредитель при жизни может участвовать в управлении фондом вместе с будущими наследниками, обеспечивать их планомерное вовлечение в управление фондом.

Если основная цель учредителя – сделать так, чтобы фонд существовал самостоятельно и при его жизни, и после смерти, нужно тщательно проработать устав фонда и установить порядок назначения органов управления. В итоге после смерти учредителя органы управления фонда будут формировать в том порядке, который установил учредитель.

Узы бизнеса. Как измерить семейные ценности в миллиардах долларов

В личном фонде также можно будет создать надзорный орган, своеобразный аналог протектора в трасте или защитника в частном фонде, созданным по иностранном праву. Он может, согласовывать отдельные действия фонда, к примеру, выплаты или назначение выгодоприобретателей.

Что нужно учитывать

  • При создании личного фонда нужно тщательно прорабатывать его учредительные документы, ведь если цель учредителя — создать фонд своей семьи на долгие годы — цена ошибки очень высока.
  • Более того, после смерти учредителя устав и условия управления личного фонда уже нельзя изменить, кроме как в судебном порядке и в случаях, когда дальнейшее функционирование фонда на прежних условиях невозможно.
  • В целом при должном структурировании личный фонд может стать эффективным инструментом для владения бизнесом и другими семейными активами.
  • Но для того, чтобы личные фонды стали максимально эффективным механизмом, важно внести изменения не только в Гражданский кодекс, но и в законодательство об НКО, а также проработать налоговые аспекты деятельности личного фонда и получения имущества выгодоприобретателями.
  • Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора
Читайте также:  Как рассчитывается налог на продажу квартиры

Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2021. Рейтинг Forbes

Богатейшие наследники российских миллиардеров — 2021. Рейтинг Forbes

Бизнес после смерти предпринимателя | Кому достанется бизнес после кончины владельца

  • Люди умирают, а бизнес остаётся.
  • Из нашей статьи вы узнаете:
  • ???? Кому по закону достанется бизнес в наследство.
  • ???? Что будет с ИП и ООО после смерти предпринимателя.
  • ???? Как с помощью завещания и наследственного договора оставить бизнес выбранному человеку.
  • Раздел V части 3 Гражданского кодекса «Наследственное право»

Кому достанется бизнес без завещания: наследники по закону

Наследование бывает по закону, завещанию и наследственному договору. 

Если человек при жизни не выбрал наследника, за него это сделает закон.

Наследники — это родственники, которые встают в очередь на наследство по степени родства. Среди родственников нет гражданских мужа и жены. Это значит, без завещания им ничего не полагается.

Всего есть восемь очередей. Каждая следующая очередь подходит, только когда нет ни одного человека из предыдущей. 

  • Первая очередь — супруг, дети и родители. Важно, что к детям относится зачатый, но ещё не родившийся ребёнок. Для раздела наследства ждут его появления.
  • Вторая очередь — родные братья и сёстры с двумя или одним общим родителем, дедушки и бабушки.
  • Третья очередь — дяди и тёти.
  • Следующие очереди — более дальние родственники.

Наследство одинокого человека получит государство.

Наследники одной очереди получают наследство поровну. Но сначала выделяют так называемую супружескую долю и отдают супругу. Это половина от наследства, которое появилось в браке.

Наследники бывают недостойные — они ничего не получат. К ним относят:

  • Близких, которые угрозами или побоями заставляли человека написать завещание, если случай дошёл до суда. 
  • Лишённых прав родителей.
  • Неплательщиков алиментов и детей, которые не заботились о родителях в старости.

Что будет с ИП и ООО после смерти предпринимателя

Бизнес — это собственность человека, которая после смерти переходит к наследникам так же, как квартира и машина. Что достанется наследникам, зависит от формы бизнеса — ИП или ООО.

Представим, что у человека был магазин. Помещение в аренде, есть товар на продажу, деньги на счёте, продавцы в найме и зарегистрирован товарный знак. Наследниками являются жена и три сына.

Если человек вёл бизнес как ИП

Статус ИП прекращается со смертью человека. 

Налоговая выписывает предпринимателя из реестра. Наследники не получают статус ИП в наследство. Юридически бизнес закрывается. По наследству переходят только активы. Если жена и дети хотят продолжить дело, надо открывать своё ИП или ООО.

Договор аренды прекратится по ст. 418 ГК РФ. Для продолжения торговли нужно заключать новый договор с арендодателем.

Товар и деньги на счёте перейдут к наследникам в равных долях.

С продавцами трудовой договор прекратится по п. б ст. 83 ТК РФ. Долг по зарплате обязаны погасить наследники, которые забрали товар и деньги. Иначе это заставит сделать суд как в деле № 33-2497/2017. Наследники могут нанять работников заново в своё ИП или ООО.

Товарный знак переходит по наследству. В течение года наследник может продать его или оформить на своё ИП. После на товарный знак прекращается правовая охрана. Так сказано в п. 85 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9.

Если человек был участником ООО

После смерти участника ООО продолжает работать. Договор аренды действует, товар остаётся на балансе, а деньги на счёте, продавцы работают, товарный знак в силе.

Наследники не имеют прав на активы ООО. К наследникам переходит доля умершего. Это значит, теперь они управляют ООО и получают прибыль. 

Есть разница, был ли партнёр по бизнесу.

Когда человек работал с партнёром, порядок входа в ООО надо смотреть в уставе. Может оказаться, что наследники входят в бизнес с его согласия. 

Если партнёр не хочет работать вместе, он выкупает у наследников долю по рыночной цене. Сам бизнес наследники не получат. Захочет — даёт согласие и наследники регистрируется как участники ООО. 

Например, умер участник с долей 51 % уставного капитала. 

Долю покупал будучи женат. Сейчас его наследники — жена и три сына. Партнёр согласился взять в бизнес всех четверых. 

Доля поделятся так. Сначала жена получит супружескую половину — 25,5 %. Оставшиеся 25,5 % поделятся поровну между сыновьями и женой по 6,375 %. Сыновья получат по 6,375 %, а жена 31,875 % (25,5 % + 6,375 %).

Если человек владел ООО один, его доля в 100 % перейдёт к наследникам. Арифметика долей будет как в предыдущем примере. Наследники зарегистрируются в налоговой и без проблем продолжат торговлю в магазине.

Что будет с кредитами и долгами

Кредиты и дебиторка предпринимателя переходят наследникам. Но только в пределах стоимости полученного наследства. Стоимость считают общую — и бизнес, и квартиры с машинами.

К примеру, если человеку достался товар из магазина умершего на 1000 000 ₽ и долг по кредиту на 2000 000 ₽, то отдать нужно только миллион.

В жизни это значит, что наследникам придётся платить банкам, поставщикам и арендодателям. При этом наследники не обязаны возвращать кредит досрочно. Есть график платежей — по нему и платят. Это правило из п. 59 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9.

Единственный способ не получить долги — отказаться от наследства. Забрать квартиру, но отказаться от доли ООО нельзя, только от всего наследства целиком. Отказ оформляют у нотариуса. 

Опасность: бизнес раздробится между наследниками

Если наследников несколько, бизнес распадётся на кусочки.  Между родственниками возникнет так называемая общая долевая собственность. 

Наследники могут переделить наследство как хотят. Например, отдать бизнес тому, кто разбирается. Для этого оформляют соглашение. Если один забирает бизнес, он отдает что-то другое из наследства или платит компенсацию.

Совсем не факт, что наследники договорятся. Бизнес может так и остаться в нескольких руках. И здесь часто возникают две проблемы. Первая — наследники не умеют вести дела. Вторая — наследники будут спорить, как надо вести бизнес. Итог один — бизнес погибнет.

Как передать бизнес выбранному человеку 

Завещание и наследственный договор отменяют наследование по закону. Имущество человека получают не родственники, а выбранный наследник.

Завещание

Завещанием удобно назначить наследника, которому предприниматель готов оставить своё дело. Сообщать о выборе ему самому и родственникам необязательно. Получать чьё-то разрешение тоже не нужно. После смерти наследника найдёт нотариус и позовёт оформлять наследство.

Если бизнес в форме ООО, завещают долю. ИП завещает активы, но не статус.

Назначить наследником можно кого угодно: сына, гражданскую жену, делового партнёра или благотворительный фонд. (Кота, если что, нельзя). Выбрать можно сразу несколько наследников и каждому завещать что-то. Например, сыну долю ООО, а жене квартиру. 

Принцип «завещаю, кому захочу» ограничен правилом обязательной доли. Несовершеннолетние дети и родители на пенсии получают наследство, даже когда в завещании о них ни слова. Их доля — половина того, что полагалось бы без завещания. 

Чтобы обязательную долю не отрезали от бизнеса, нужно оставить семье другое имущество.

Завещание составляют у нотариуса. Но когда человек при смерти в больнице, можно позвать главврача — он заверит завещание и передаст нотариусу. Кто ещё заменяет нотариуса, написано в ст. 1127, 1129 ГК РФ.

  1. В общем, завещание — это свободный выбор наследника. И у него есть другие полезные опции:
  2. ???? Подназначить наследника на случай, если первый тоже умрёт или откажется от бизнеса.
  3. ???? Завещать актив или целый бизнес, которого ещё нет, но вдруг появится.
  4. ???? Лишить наследства конкретного родственника (нельзя только лишить обязательной доли).
  5. ???? Переписать или отменить завещание в любой момент.
  6. ???? Назначить исполнителя завещания — человека, который проследит за переоформлением бизнеса.

Наследственный договор

В России наследственные договоры заключают с 1 июня 2019 года. 

Наследственным договором человек выбирает наследника, который обязан что-то сделать взамен. Наследник в курсе, что он получит наследство. Звонок нотариуса не станет сюрпризом.

Договор подойдёт, когда предприниматель хочет оставить бизнес на условиях. Например, долю ООО получает партнёр. Взамен он обязан половину прибыли отдавать сыну или взять на работу жену умершего. 

Встречная обязанность отличает договор от завещания. Наследник по завещанию ничем не обязан, кроме кредитов и долгов.

Условия договора ограничены обязательной долей. Поэтому маленьким детям и родителям на пенсии хорошо оставить часть наследства. Иначе от бизнеса отщипнут несмотря на договор.

Наследственный договор оформляют у нотариуса, куда предприниматель и наследник приходят вместе. В больнице или где-то ещё, если смерть близко, нельзя. 

У договора тоже есть интересные опции:

???? С каждым наследником можно заключить отдельный договор. Сообщать одному о другом не обязательно.

???? Предприниматель может отменить договор, если передумал. Но когда наследник успел что-то заплатить, всё придётся вернуть.

???? Предприниматель может спокойно продать, подарить или закрыть обещанный наследнику бизнес. Запрет в договоре не сработает.

Статья актуальна на 03.02.2021

Что такое совместное завещание и зачем его составлять?

С 1 июня
2019 года в российском законодательстве появляются два новых понятия –
совместное завещание и наследственный договор.

Соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ в свое время разработали депутаты Государственной Думы во главе с Председателем Комитета по государственному строительству и законодательству, сопредседателем Ассоциации юристов России Павлом Крашенинниковым.

Рассказываем,
что именно изменилось в законе.

Что такое совместное завещание?

До вступления нового закона силув России наследование осуществлялось двумя
способами: по завещанию, которое мог составить только гражданин единолично, или если
его нет, то в порядке очередности по степени родства. Теперь дополнительная возможность составить
завещание совместно появилась и у супругов.

В таком завещании супруги могут
распорядиться как совместной собственностью, так и личной собственностью
каждого из них.

При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную
собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках.

Можно заранее
указать — кому, какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер
один из супругов или если ушли оба одновременно.

«Такие завещания позволят снизить число
семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях, где есть дети от разных браков, и когда супруги хотят упростить для своих наследников процедуры
принятия наследства», — поясняет Павел Крашенинников.

Будет ли действовать такое завещание в случае развода?

Нет. Совместное завещание супругов утрачивает
свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как
до, так и после смерти одного из супругов. Также каждый из супругов в любой
момент может изменить свое решение и выйти из завещания.

Кроме того, для большей юридической надежности совместное завещание супругов
подлежит нотариальному удостоверению. В целях исключения злоупотреблений также введена обязательная видеофиксация нотариального удостоверения совместного
завещания, если оба супруга не возражают.

А чем отличается наследственный договор?

Читайте также:  Налог на садовый домик

Такой договор может заключаться потенциальным
наследодателем с любыми лицами, не обязательно родственниками, и даже не обязательно физическими лицами, это могут быть и юридические лица. По словам Павла Крашенинникова, такая форма особенно удобна при завещании и наследовании бизнеса.

Преимущество наследственного договора в том, что
потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее,
что и кому перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить. Условия могут быть самые разные, в том числе, например, может быть прописано обязательство наследника ухаживать за тем, кто завещал ему наследство, в старости.

Кроме того, наследодатель вправе заключить один или несколько
наследственных договоров с одним или несколькими лицами. Что немаловажно, после заключения наследственного
договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего
ему имущества.

Равно как и совместное завещание, для надежности такой договор подлежит нотариальному заверению с обязательной видеофиксацией, если стороны против нее не возражают.

Можно составить только завещание или только наследственный договор?

Нет, наследодатель может при желании составить и завещание, и заключить наследственный договор. Но, как подчеркивает Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству, «наследственный договор имеет приоритет над
завещанием. Если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет
распределяться согласно наследственному договору».

И нет никакой возможности оспорить эти документы, например, если без наследства остаются несовершеннолетние дети тех, кто завещание составил?

Не совсем. В законе сохранено право определенных категорий
граждан на обязательную долю в наследстве, независимо от формы его перехода к наследникам.

Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях
наследодателя, его нетрудоспособных супруге и родителях, а также
нетрудоспособных иждивенцах.

«Они наследуют независимо от содержания завещания
или наследственного договора, не менее половины доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону», — сообщил Павел Крашенинников.

  • Кроме того, то же совместное завещание супругов может быть оспорено в судебном порядке по иску любого из супругов при их жизни или после смерти — одного или обоих — по иску человека, считающего, что завещание нарушает его права.
  • Что делать, если человек хочет завещать свой бизнес?
  • Кроме возможности заключить наследственный договор, с осени минувшего года российское законодательство дает возможность создавать наследственный фонд.

Такой фонд создается в целях управления бизнесом, имуществом,
активами, которые остаются после смерти наследодателя.

С помощью
наследственного фонда гражданин может обеспечить финансовую поддержку
определенных лиц после своей смерти (например, членов семьи, других граждан, организаций).

Кроме того, с помощью этого инструмента может быть реализована воля умершего по осуществлению благотворительности. 

Блоги профессионалов на «Ведомостях»

В последнее время все больше обеспеченных людей понимают, что планирование наследства необходимо. Хотя бы для того, чтобы исключить распри в семье.

Если нужно передать активы, находящиеся в разных странах, простое составление завещания не всегда поможет распутать клубок из налоговых обязательств, различных правил по обязательной доле и прочего.

Один из основных инструментов для планирования международного наследования – иностранный траст или фонд. Но с сентября 2018 г. в России появилась возможность создать аналог траста – российский наследственный фонд – и передать имущество по наследству с использованием механизма распределения доходов между бенефициарами и сохранения бизнеса в целом.

Но может ли российский наследственный фонд стать полноценной заменой трасту?

К неоспоримым достоинствам траста относят конфиденциальность и невозможность обращения взыскания на переданное ему имущество кредиторами, а также возможность протестировать работу траста еще при жизни основателя. Это в том числе позволяло использовать его для раздела собственности супругов.

Полная конфиденциальность остается основным и самым важным преимуществом траста. Как правило, трастовый договор, который заключается между учредителем траста и доверительным управляющим, подлежит разглашению и обнародованию исключительно по запросу или поручению суда, рассматривающего спор с участием траста.

Тем не менее конфиденциальность может сыграть и против учредителей или бенефициаров траста, как, например, в деле «Роузвуд траст лимитед» против Шмидта. В 1997 г.

после смерти вице-президента крупной российской нефтяной компании Виталия Шмидта стало известно, что все его имущество передано в трасты на острове Мэн, бенефициаром в которых он и являлся. Его сын в ходе наследования попытался получить право на доступ к полному отчету об активах отца, но ему было отказано.

Сыну пришлось инициировать разбирательство в суде острова Мэн, но добиться права на получение информации удалось только в высшей судебной инстанции.

Таким образом, конфиденциальность может препятствовать наследникам учредителей или бенефициаров траста вступить в наследство, а в некоторых случаях они вообще могут потерять возможность получить переданное в него имущество.

Вопрос, насколько российский наследственный фонд сможет обеспечить конфиденциальность, остается открытым. Информация в реестре некоммерческих организаций общедоступна, но пока неясно, какие именно данные о наследственном фонде будут отражены в реестре и какие можно будет получить по запросу.

Трасты создаются учредителями при жизни, российский наследственный фонд – только после открытия наследства.

На мой взгляд, основной недостаток наследственного фонда – невозможность создать его при жизни наследодателя. Учредитель фонда по закону не может протестировать его работу, учесть ошибки и внести правки в учредительные документы.

С другой стороны, хотя возможность создания траста при жизни достаточно заманчива, не стоит забывать, что передача совместно нажитого имущества в траст не спасает супругов от его возможного раздела. Такая ситуация сложилась в споре между уже бывшими супругами Слуцкер и Рыболовлевыми.

По общему правилу кредиторы учредителя траста не вправе обращать взыскание на переданное в него имущество. Наследственный же фонд является одним из наследников по завещанию, поэтому обязан нести ответственность по обязательствам своего учредителя, но только в пределах стоимости имущества, перешедшего к нему по наследству.

Основным преимуществом наследственного фонда в России является отсутствие требований к минимальному размеру уставного капитала. В зарубежных фондах он может составлять от 50 000 до 70 000 евро.

Ежегодная стоимость обслуживание траста достигает $100 000. Как правило, это связано с тем, что вознаграждение профессионального управляющего трастом не зависит от доходов от управления имуществом.

Можно предположить, что расходы на российский наследственный фонд, скорее всего, будут гораздо меньше.

По крайней мере, в его учредительных документах наследодатель может установить размер и порядок выплаты вознаграждения (например, ввести систему премирования в зависимости от эффективности управления).

Как правило, надзор и контроль за деятельностью иностранных трастов осуществляет попечитель или протектор, который должен обладать соответствующими знаниями, а в некоторых юрисдикциях – иметь лицензию и быть гражданином страны учреждения траста. Однако в ряде стран протектором траста может выступать сам учредитель, что потенциально может привести к признанию траста притворным.

Еще в 1991 г. в деле Rahman vs. Chase Bank Trust Company (CI) Ltd.

вдова, исключенная супругом из числа наследников, обратилась в суд с требованием о признании созданного супругом траста недействительным, поскольку имущество фактически не перешло к доверительному управляющему.

Королевский суд Джерси признал, что траст, где полный контроль над имуществом осуществляет его учредитель, является притворным. Такой же позиции придерживался и Высокий суд Англии и Уэльса при рассмотрении аналогичных споров.

Признание траста притворным означает, что он фактически не был создан. Например, все имущество, переданное в такой траст, попадет в наследственную массу.

Российское законодательство в принципе не устанавливает жестких правил управления наследственным фондом, и они могут быть определены в соответствии с целями наследодателя.

Надзор и контроль осуществляют высший коллегиальный орган и попечительский совет, для которых в законе не установлено каких-либо специальных требований – например, о наличии лицензии.

Более того, бенефициары фонда могут быть членами высшего коллегиального органа. В иностранных же трастах бенефициары в целом не принимают участия в управлении.

Зачастую трасты используют не только для передачи бизнеса по наследству, но и для структурирования наследования недвижимости.

В большинстве случаев национальное законодательство (в том числе российское) предусматривает, что наследование недвижимости осуществляется по праву страны нахождения имущества.

При передаче в наследственный фонд недвижимости, находящейся в России, наследодателю не придется создавать отдельных компаний в различных юрисдикциях, выстраивать холдинг для аккумулирования российского недвижимого имущества, как в иностранном трасте.

Кто-то обязательно укажет на недостатки российского фонда: он может создаваться только после смерти наследодателя, нет четких правил по налоговым обязательствам, в случае каких-либо проблем с уставными документами необходимо обращаться в суд и т. д. Однако уже идет работа по совершенствованию законодательства; так, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий создание прижизненных наследственных фондов.

По моему мнению, несмотря на белые пятна, наследственные фонды уже сейчас стоит рассматривать в качества возможного инструмента при планировании наследства, особенно при наличии в России активов – недвижимости, коллекций и прочего.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *