Могут ли претендовать на долю в наследстве взрослые дети, не упомянутые в завещании

Не секрет, что самый простой способ поссорить взрослых детей – это составить в пользу одного из них завещание. Ни один предмет не вызывает столько споров и разбирательств, сколько вопросы наследства. Юристы и консультанты по недвижимости рассказывают ЦИАН, кто и в каком порядке обладает правом наследования, почему нужно опасаться завещания с обременением.

Наследование по завещанию и по закону. В чем разница?

Существует два способа перехода имущества, прав и обязанностей наследодателя к наследникам. Это может происходить на основании завещания (глава 62 ГК РФ) либо согласно закону (глава 63 ГК РФ).

«В первом случае наследодатель составляет и нотариально удостоверяет завещание. Гражданин волен передать право распоряжаться его имуществом после смерти любым лицам.

При этом не имеет значения, являются эти люди родственниками завещателя или нет», – отмечает Седа Топлакалцян, старший юрисконсульт ООО «Центр правового обслуживания». 

  • Наследование по закону вступает в силу, когда: человек не оставил завещания либо оно признано недействительным; наследник скончался раньше или отказался принять имущество.
  • Если человек завещал только часть недвижимого имущества, а в отношении другой не оставил распоряжений, наследуется по закону не охваченная данным документом доля имущества.
  • Каков порядок наследования между родственниками? 

Закон о наследстве предусматривает семь очередей среди родственников. Существует еще и так называемая «восьмая» – выморочное имущество. В данном случае наследство отходит в собственность муниципалитета.

Важно иметь в виду, что наличие наследников предыдущей очереди исключает возможность получения имущества родственниками всех следующих уровней.

Если у человека имелся сын, то родной брат умершего уже не сможет обладать правом на имущество покойного, поскольку ребенок как наследник первой очереди лишает возможности получения имущества остальных родственников. 

Екатерина Спиринаюрист компании «Приоритет»

Между наследниками одного уровня имущество делится поровну. Так, если на него претендуют супруга, родители и двое детей, наследство будет разделено на пять равных частей. 

Изменение в указанный порядок может внести, изложив свою волю в завещании.

Кому принадлежит наследство первой очереди?

Как получить наследство без завещания? Согласно закону право на имущество человека после смерти определяется по принципу более близкого родства. 

Первая очередь принадлежит детям, супругу и родителям.

Как рассказала Екатерина Спирина, юрист компании «Приоритет», каждая из перечисленных категорий имеет свои особенности.

С точки зрения наследственного права детьми признаются как родные (и рожденные после смерти наследодателя в том числе), так и усыновленные. Если родители состояли в зарегистрированном браке, дети получают имущество каждого из родителей после их смерти. 

Когда люди неоднократно женятся, заводят детей, разводятся, при разделе наследства между многочисленными родственниками начинаются споры о праве детей от предыдущих браков.

Действующее законодательство однозначно говорит, что развод родителей или их раздельное проживание не влияют на права ребенка.

Следовательно, при расторжении одного и заключении другого союза, ребенок от первого брака, сохраняет право на наследство имущества отца или матери.

Если родители ребенка не состояли в зарегистрированном браке, и в свидетельстве о рождении напротив фамилии отца стоит прочерк, ребенок имеет право наследовать только имущество матери. Чтобы претендовать на наследство отца, придется установить отцовство.

Дети, чьи отец и мать были лишены родительских прав, – наследники по закону. А вот гражданам, лишенным родительских прав либо уклонявшимся от исполнения обязанностей, в праве на имущество детей отказано.

Супруг не является кровным родственником, поэтому имеет право на наследство лишь при условии, что на дату смерти жены/мужа состоял с ним в оформленном брачном союзе.

Могут ли претендовать на долю в наследстве взрослые дети, не упомянутые в завещании

Закон о наследстве. Кто обязательно получит свою долю?

Правила наследования устанавливают необходимость выделения части имущества гражданам с ограниченными возможностями, даже если они не названы в завещании.

наследство по закону

  1. На наследство по закону могут рассчитывать:
  2. лица, являющиеся нетрудоспособными по возрастной причине или по состоянию здоровья; 
  3. а также иждивенцы, пребывающие на содержании завещателя не менее 12 месяцев до его кончины.
  4. Екатерина Спирина, юрист компании «Приоритет» 

Доля не может быть ниже половины части, которую гражданину определяет наследование по закону. Учитывается и завещанное, и не названное в завещании имущество, принадлежащее человеку.

Обращаясь за выделением своей доли, нужно знать, что вместе с имуществом переходят и все обязанности, предусмотренные законом. В частности, наследник будет отвечать по долгам завещателя — в пределах стоимости полученного имущества.

кто из троих сыновей получит наследство? 

У гражданина Х была жена и три сына: старшему 21 год, среднему – 19 лет (оба от первого брака), младшему – 2 года (сын от второго брака). 

После смерти гражданина Х выяснилось, что наследование недвижимости – двухкомнатная квартира стоимостью 14,5 млн руб. – сделано в пользу старшего сына от первого брака. На момент смерти наследодателю также принадлежал земельный участок и стоящий на нем дом общей стоимостью 3,5 млн руб., а также легковой автомобиль стоимостью 2 млн руб. 

Супруга гражданина Х в интересах своего малолетнего сына обратилась за предоставлением ему обязательной доли в имуществе умершего отца. 

Для определения ее размера нужно совокупную стоимость имущества – 20 млн руб. поделить на четыре (по числу претендентов), а затем еще разделить на два. Получается, что доля в наследстве младшего сына гражданина Х как минимум 2,5 млн руб. 

Выделяться она будет в первую очередь из незавещанного имущества – участка земли и легкового автомобиля, их стоимость перекрывает размер установленной законом доли. Если бы вышеназванных объектов оказалось недостаточно, пришлось бы использовать завещанную часть наследства.

Могут ли родственники, проживающие в квартире завещателя, претендовать на наследство?

Наследование недвижимости родственниками – один из сложных вопросов в практике.

«Если человек на момент приватизации был в доме или квартире прописан, но от приватизации отказался, право проживания сохраняется за ним пожизненно.

Это правило распространяется не только на те случаи, когда гражданин является родственником завещателю.

Даже переход права собственности (продажа, дарение) на квартиру не является основанием лишить зарегистрированных лиц права регистрации и проживания», – рассказывает Светлана Жукова, руководитель центрального отделения городской недвижимости НДВ. 

  • Во всех остальных случаях зарегистрированный в квартире наследодателя жилец может и не сниматься с учёта, но наследник, вступив в права, по закону может выписать его по собственной инициативе.
  • Сколько раз можно изменять завещание?
  • Правила наследования не ограничивают число изменений завещания, менять свою волю можно неограниченное количество раз и в любое время.

Могут ли претендовать на долю в наследстве взрослые дети, не упомянутые в завещании

«Гражданин может полностью изменить содержание завещания, или внести правки лишь в некоторые его положения, – поясняет Седа Топлакалцян, старший юрисконсульт ООО «Центр правового обслуживания».

– Причины, по которым наследодатель принял такое решение, не имеют значения, не требуется и согласия со стороны наследников». Для изменения завещания нужно обратиться к нотариусу.

Если текст уже готов, за его нотариальное удостоверение, а также за принятие закрытого завещания нужно заплатить госпошлину в размере 100 рублей.

Как получить наследство по завещанию?

Подать соответствующее заявление необходимо не позднее истечения полугода со дня смерти завещателя. «Для этого нужно обратиться в нотариальную компанию по месту его постоянного проживания.

Перечень требующихся документов различается в зависимости от типа недвижимости, точный список предоставляет специалист, ведущий ваше дело», – рассказывает Игорь Валуев, юрист правового департамента HEADS Consulting.

Оформление наследства занимает не менее шести месяцев со дня смерти завещателя. Затем нотариус выдает свидетельство о праве на все наследство или, чаще всего, на каждый объект отдельно. 

плата за документы

За выдачу документов придется заплатить нотариальный сбор: 

от 0,3% от стоимости полученного имущества (до 100 тыс. руб.) до 0,6% (не более 1 млн руб.) – на размер выплат влияет очередь наследования. 

Оплата удостоверения о принятии наследства будет символической – 100 руб.

Что такое наследственные обременения? Могут ли претендовать на долю в наследстве взрослые дети, не упомянутые в завещанииПомимо долгов (таких, например, как долги по ипотеке, коммунальным платежам) наследственное обременение может представлять собой завещательный отказ, то есть обязанность наследника производить какие-то действия в пользу того или иного лица. Подобное необязательно может касаться недвижимости. «Например, это может быть содержание кого-то за счёт наследуемого имущества», – рассказывает Юлия Антясова, руководитель офиса «Новогиреево» «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости». Если же говорить именно о недвижимой собственности, то такое обременение может касаться, например, обязанности наследника предоставить возможность проживания какого-то другого лица, не наследника и не собственника в наследуемой квартире. При этом жилье переходит в собственность наследника. По закону невозможно отказаться от наследственных обременений. Если наследник принимает наследство, значит, он принимает все – и недвижимость, и долги.

Завещание — это не повод для спора?

Если вы не услышали своего имени во время оглашения воли покойного дяди, и считаете, что наследование по завещанию нарушает ваши законные права, нужно обращаться в суд.

«Родственники пытаются оспорить завещание, когда у них есть повод думать, что человек в момент составления документа был психически нездоров или действовал под давлением. Результат судебного решения будет зависеть от собранных доказательств.

Необходимо будет предоставить справки из соответствующих медицинских учреждений», – рассказывает Юлия Антясова.

Завещание может быть оспорено, если не соблюдена его форма, нет подписи завещателя. 

Татьяна Трофименкоюрист Европейской юридической службы

«Незначительные неточности, ошибки в составлении письменного волеизъявления не могут считаться основанием для признания его незаконным, если суд решил, что они не влияют на смысл написанного, – обращает внимание на нюансы Татьяна Трофименко. – Признание распоряжения завещателя недействительным не может лишить наследников права на приобретение имущества по другому, действительному завещанию».

Иллюстрации: Дмитрий Соколов, Анна Чигарова

Четыре случая, когда наследство получит тот, кто даже не указан в завещании

  • Многие считают, что все вопросы с разделом наследства можно решить одним разом – написав завещание.
  • Но расчет не всегда может оказаться верным: есть несколько обстоятельств, против которых завещание будет бессильно.
  • В результате наследство может достаться тому, кого в завещании не упомянули даже вскользь. Таких случаев насчитывается как минимум четыре:
  • 1. Имущество, не указанное в завещании
  • Правила наследования сейчас таковы, что приоритет отдается воле, которую наследодатель изложил в завещании.
  • А наследование по закону применяется во всех случаях, когда завещания нет: либо оно вовсе не составлялось, либо было отменено судом, либо охватывает не все имущество наследодателя.
Читайте также:  Документы для открытия дела о наследстве

Иными словами, когда завещание применить нельзя, наследование происходит в порядке общей очередности, установленной законом: первая очередь – дети, родители и супруг, вторая – братья, сестры, дедушки и бабушки и т.д. (все очереди наследников полностью представлены мной здесь).

Поэтому если наследодатель перечислил в завещании конкретное имущество с указанием тех, кому оно достанется, то все остальное, что будет принадлежать ему на момент смерти, перейдет к наследникам по закону.

Если есть наследники из первой очереди, то имущество распределяется между ними, и вторая очередь к наследству уже не призывается. При отсутствии наследников первой очереди, наследует вторая очередь и т.д.

Например: отец завещал своему сыну квартиру и гараж. После открытия наследства супруга отца заявила свои права на оставшееся имущество: дачу, автомобиль, мебель и банковский вклад.

  1. Поскольку в завещании по поводу этого имущества никаких распоряжений не содержится, оно делится по закону между наследниками первой очереди: супругой и сыном пополам.
  2. Чтобы не допустить других наследников, в завещании лучше использовать общую формулировку: «все имущество, принадлежащее мне ко дню смерти, я завещаю…».
  3. 2. Наследник по завещанию не дожил до вступления в наследство

Бывает и так, что завещание есть, а наследника, названного в нем, уже нет в живых. Если на такой случай завещатель не подназначил другого наследника, то, как и в предыдущем случае, применяться будут правила наследования по закону.

Например: завещание составлено на двух сыновей. Один из них скончался до открытия наследства. Другой брат получит свою половину наследства по завещанию, а долю второго брата разделят его наследники (дети – по праву представления).

3. Наследник отказался от наследства

Никто не может обязать наследника принять наследство, даже если на него составлено завещание. По закону он может воспользоваться правом отказаться от наследства, в т.ч. в пользу другого лица.

Таковым может стать другой наследник – как по завещанию, так и по закону (причем из любой очереди). Не допускается подобный отказ только, если все имущество было завещано или завещатель подназначил другого наследника на случай, если основной откажется.

  • Поэтому чтобы не допустить призыва к наследованию другого лица, лучше заранее в завещании предусмотреть «запасного» наследника.
  • 4. Обязательные наследники
  • Ряд наследников законом выделен в особую категорию: они не лишаются наследства, даже если наследодатель не упомянул их в своем завещании или вовсе отстранил их от наследства.
  • Они получают обязательную долю, которая составляет 1/2 от части наследства, причитавшейся им по закону (если бы завещание отсутствовало).
  • В числе таких наследников названы: нетрудоспособные дети, родители и супруг, а также иные родственники наследодателя, которые находились на его иждивении.

Прочие нетрудоспособные иждивенцы, не родственники, могут претендовать на обязательную долю, если проживали вместе с наследодателем не менее года до открытия наследства. Надежно защититься от таких обязательных наследников позволяет только дарственная.

Как видно, завещание – это далеко не панацея на все случаи жизни и при желании из него можно найти много исключений.

© Сивакова И. В., 2018 г.

Кто имеет право на наследство независимо от завещания

Рассказываем, кому положена обязательная доля в наследстве и в каком случае даже ее можно лишиться.

Если вас или вашего ребенка не упомянули в завещании, это не значит, что вы не можете претендовать на свою часть наследства. О том, кому положена обязательна доля независимо от воли умершего, «Летидору» рассказал наш постоянный эксперт – старший управляющий партнер юридической компании PG Partners (pgpartners.ru) Петр Гусятников.

  • Российское законодательство предусматривает 2 вида распределения наследства:
  • • по закону,
  • • по завещанию.

При этом завещательный порядок имеет приоритет перед распределением наследства по закону. Тем не менее существует такое понятие, как «обязательная доля в наследстве». Она составляет половину от того, что было бы положено по закону, и не отменяет завещания.

Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, независимо от содержания завещания, право на обязательную долю в наследстве имеют:

Несовершеннолетние дети умершего. В том числе еще не рожденные дети, а также усыновленные дети.

Например, если в момент смерти отца ребенка женщина была беременна, то после рождения этот ребенок имеет право получить наследство от отца, независимо от того, находились его родители в браке или нет.

Также не имеет значения, был ли рожден ребенок на момент смерти его отца. Если в данном случае наследство уже распределено между другими родственниками, а ребенка никто не учитывал – его мать вправе обратиться в суд и выделить для своего ребенка обязательную долю в наследстве.

Естественно, отцовство должно быть документально подтверждено.

Взрослые дети умершего, которые признаны нетрудоспособными. Это дети-инвалиды любого возраста либо дети, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста.

• Нетрудоспособные супруги и родители (в том числе инвалиды или пенсионеры).

Иждивенцы. Это лица, находящееся на длительном или постоянном денежном обеспечении со стороны умершего. Это может быть ребенок, взрослый, брат, сестра, племянник, племянница, а также совершенно посторонний с точки зрений родства человек.

Для того чтобы претендовать на обязательную долю в наследстве, иждивенец должен находиться на содержании покойного не менее одного года.

Это содержание должно носить не разовый, а регулярный характер. Иждивенцам, которые не имеют родства с наследодателем, нужно не только получать регулярное содержание от него на протяжении года, но и проживать с ним совместно минимум в течение того же срока. Очень часто это инвалиды.

Помимо несовершеннолетних детей и инвалидов I, II или III группы, которые не сохранили возможности трудоустройства, к нетрудоспособным относятся граждане, достигшие пенсионного возраста. Несмотря на то что в России пенсионный возраст увеличился, при выделении обязательной доли в наследстве в эту категорию попадают также предпенсионеры – женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет.

Обязательная доля в наследстве выделяется только в том случае, если речь идет о наследовании по завещанию.

Согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, обязательная доля в наследстве выделяется в размере 1/2 от доли, от положенной наследнику по закону (высчитывается индивидуально в зависимости от конкретного случая).

Ситуация 1. Например, умер мужчина и всю свою квартиру завещал гражданской жене (сожительнице), а у него осталась мать пенсионного возраста и несовершеннолетняя дочь.

При наследовании по закону матери и дочери досталось бы по половине квартиры, а гражданская жена не получила бы ничего.

Но в случае с обязательной долей мать и дочь получат по 1/4 от квартиры, а гражданская жена лишь 1/2 несмотря на завещание.

Вопрос о выделении обязательной доли возникает и тогда, когда по закону можно получить больше, чем указано в завещании.

Ситуация 2. Например, все тот же мужчина, у которого была гражданская жена, мать пенсионного возраста и несовершеннолетняя дочь, составил завещание, в котором наследниками указал всех троих.

Гражданской жене по завещанию он оставляет 6/8 квартиры, а матери и дочери – по 1/8.

Однако в данном случае произойдет выделение обязательной доли, и наследство матери и дочери будет увеличено до 1/4, а сожительнице достанется 2/4, то есть половина.

Ситуация 3. А вот в случае, если тот же мужчина составит завещание, в котором оставит квартиру всем троим в равных долях (то есть по 1/3),

обязательная доля выделяться не будет, потому что по завещанию нетрудоспособные наследники получили больше.

Более сложный пример, где между наследниками и супругой будет делиться нажитое в браке имущество.

Ситуация 4. Умирает мужчина, у него остается трудоспособная супруга, двое несовершеннолетних детей и отец-пенсионер. Остается квартира, которая является совместно нажитым с супругой имуществом. Завещание мужчина оставляет на супругу.

При этом 1/2 квартиры автоматически достается супруге, как половина нажитого в браке, а вторая половина делится между четверыми наследниками: женой, двумя детьми и отцом. Учитывая завещание, будет произведен выдел обязательной доли, которую получат дети и отец.

При этом супруга получит 13/16, а дети и отец по 1/16.

Если бы не было завещания, а имело бы место только наследование по закону, то супруга в итоге бы получила 5/8 в праве собственности на квартиру, а все остальные по 1/8.

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Объяснять при этом причину не требуется.

Нельзя отказаться от обязательной доли в чью-то пользу.

Например, не получится передать ее другому наследнику или постороннему человеку. Но не принимать наследство можно.

Выделение обязательной доли происходит у нотариуса. Обращаться в суд надо только в том случае, если чьи-то права ущемлены. Например, остальные наследники «забыли» упомянуть того, кому полагается обязательная доля, и поделили наследство без его участия.

По закону нотариус не обязан самостоятельно разыскивать наследников, он отправляет уведомления по тем контактам, которые предоставляют ему остальные.

И если о ком-то умолчали в процессе оформления документов у нотариуса – наследство поделят без него.

Но я бы настоятельно не рекомендовал так делать, потому что это мина замедленного действия. Рано или поздно тот, кого обделили, узнает об этом, обратится в суд и выиграет дело, в результате имущество будет возвращено в наследственную массу и поделено заново.

Читайте также:  Прописка ребенка в дом, находящийся в совместной собственности

Если имущества к тому моменту уже не окажется, то обделенный наследник будет в праве претендовать на материальную компенсацию соразмерно той доле, которая была гарантирована ему законом.

Для того чтобы выделить обязательную долю у нотариуса, претендентам необходимо предоставить следующие документы:

  1. • документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении, о заключении брака, паспорт и так далее);
  2. • документы, подтверждающие право на обязательную долю (свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, справка о составе семьи из паспортного стола);
  3. • для иждивенцев – документы, подтверждающие регулярное материальное содержание от покойного (это могут быть банковские выписки, расписки и так далее);
  4. • для иждивенцев, не являющихся родственниками покойного, необходимо подтвердить факт совместного проживания (это может быть постоянная или временная регистрация по тому же адресу).

За детей документы подают их законные представители, в том числе опекуны и усыновители.

  • При выделении обязательной доли, оставленное наследодателем завещание никто не оспаривает, оно продолжает действовать, просто фактическая доля наследников по завещанию окажется меньше.
  • В том случае, если они будут признаны недостойными наследниками.
  • Это возможно, если претенденты
  • • были ранее лишены родительских прав,
  • • совершили умышленное преступление против наследодателя,
  • • пытались обманным путем увеличить свою долю,
  • • уклонялись от своих обязанностей, например, ребенок не осуществлял должного ухода за своим родителем, отказывал ему в материальной помощи и так далее.
  • Depositphotos

О воспитании без занудства – «Летидор» теперь в TikTok! Подписывайтесь!

Когда наследство достаётся родственнику, не упомянутому в завещании

Задачка не на логику, а на знание закона. У Василия Петровича было три сына. От первого брака — Василий (25 лет) и Юрий (20 лет). От второго брака — Никита (12 лет).

В качестве наследства Василий Петрович оставил после себя квартиру стоимостью 10 млн рублей, дачу (земельный участок и дом) стоимостью 3 млн рублей и машину стоимостью 2 млн рублей. В завещании он указал, что квартира достанется старшему сыну Василию.

Остальное имущество и остальных родственников он не упомянул. Вопрос: как дети разделят имущество?

Обязательная наследственная доля

Чтобы решить задачку, надо изучить определение «обязательная наследственная доля». Это часть наследуемого имущества, которая полагается некоторым лицам без учёта завещания. 

Иногда на имущество из завещания могут претендовать и другие родственники. cont. ws

Это понятие введено в закон, чтобы защитить права нетрудоспособных родственников умершего. Например, мужчина решает по завещанию оставить всё своё имущество любовнице.

Но у мужчины ещё есть законная жена — пенсионерка. Завещание оставляет её без квартиры, денег и прочего имущества.

Но закон об обязательной наследственной доле восстановит справедливость — жена получит часть наследства даже несмотря на завещание.

Вопрос решулируется ст. 1149 ГК РФ и пунктами 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. 

Кто становится обязательными наследниками?

Долю в наследстве вне зависимости от завещания получают нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего.

По постановлению Верховного суда от 29.05.2012 № 9 к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, пенсионеры, инвалиды I, II, III группы.

По последним изменениям в законодательстве, к нетрудоспособным относятся не только пенсионеры, но и предпенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет).

Итак, обязательную долю получают:

  1. Несовершеннолетние дети наследодателя.
  2. Нетрудоспособные дети, родители, супруг.
  3. Нетрудоспособные наследники по закону, которые находились на иждивении не менее года (тёти, дяди, браться сёстры и т. д.).
  4. Иждивенцы, которые не относятся к наследникам по закону, но если они нетрудоспособны не менее года и жили с наследодателем.

Сколько причитается обязательному наследнику?

Обязательная доля составляет не меньше половины от той части наследства, что причиталась бы по закону (без учёта завещания).

Для расчёта обязательной доли берётся всё наследство умершего, а не только то, что указано в завещании. Также учитываются все наследники, которые могли бы претендовать на долю имущества умершего.

Новорождённые и наследники по праву представления (наследники умершего наследника) тоже считаются.

Пример определения обязательной доли

Чтобы решить нашу задачку, надо пересчитать всё имущество и всех родственников.

Имущество:

  1. Квартира — 10 млн
  2. Дача — 3 млн
  3. Машина — 2 млн

Итого: 15 млн рублей.

Всех родственников мы не знаем, поэтому можем допустить, что у Василия Петровича трое детей и жена. Итого 4 родственника.

Делим 15 млн на 4 человека. Получаем 3,75 млн на каждого. Столько каждый из них получил бы по закону, не будь завещания. Обязательная доля — половина этой суммы. Значит, младшему сыну Никите достанется 1,875 млн рублей. 

Право на обязательную долю обычно удовлетворяется за счёт имущества, которое не попало в завещание. Получается, что Никите достанется часть машины или дачи. Квартиру, вероятно, трогать не станут.

Наследственная хитрость

Хитрые наследники, которые указаны в завещании, могут манипулировать долей. Например, попросить нотариуса включить в наследственную массу максимум имущества умершего родственника: дорогостоящие предметы быта, технику, украшения и прочее.

Зачем это делать, ведь так доля обязательного наследника увеличится?

Представьте, умерший оставил после себя только квартиру стоимостью 2 млн рублей. По завещанию она должна отойти младшему сыну. Но старший — инвалид, поэтому имеет право на обязательную долю.

Получается, что младший сын должен четверть квартиры (500 тыс.) отдать брату.

Чтобы не делить недвижимость, он начинает поиск активов. Оказывается, что у папы был вклад на 300 тыс., бытовая техника и мебель на 200 000 тыс, мотоцикл на 50 тыс., дача — 100 тыс.

Наследственная масса уже не 2 млн, а 2,65 млн. Обязательная доля — 662 тыс. Её можно удовлетворить за счёт прочего имущества. Так старшему сыну отойдёт квартира, а младшему — вклад, мебель, бытовая техника, мотоцикл и дача.

Сейчас вспоминается сказка «Кота в сапогах». По всей видимости, младший сын был обязательным наследником, поэтому получил только кота.

Кот в сапогах. vse-skazki.ru

Обязательного наследника можно лишить доли

Суд может уменьшить обязательную долю или вообще её отменить. Например, если наследник по завещанию жил в квартире, а обязательный — нет.

Это правило распространяется и на имущество, которое наследник использовал для получения средств к существованию. Например, умерший владел фурой и оставил её по завещанию старшему сыну, потому что тот на ней зарабатывал грузоперевозками. Младший несовершеннолетний сын будет обязательным наследником, но суд может отказать в выделении части обязательного наследства.

Впрочем, этот вопрос решается индивидуально, и судья будет учитывать множество факторов, в том числе материальное положение наследников.

Как дети вступают в наследство?

Родителям детей-наследников – о том, что нужно для вступления в наследство и почему могут отказать; кто должен сообщить о нем и что будет, если не сообщат; как имущество будет делиться между родственниками и можно ли отказаться от наследства

Наследство от неизвестного дядюшки-миллионера – тайная мечта многих. Но в реальности большинство получают имущество от умерших близких людей.

Боль от утраты родного человека смешивается с прохождением бюрократических процедур. Особенно сложно в ситуациях, когда наследником является несовершеннолетний, хотя, на первый взгляд, никаких особенностей положения разд.

V Гражданского кодекса, посвященного наследственному праву, не содержат.

Для вступления в наследство заявителю необходимо представить нотариусу следующие документы:

  • заявление о вступлении в наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • документ, подтверждающий личность;
  • документы, доказывающие право человека на наследство; к ним в зависимости от обстоятельств могут относиться: завещание, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака и иные документы, подтверждающие родственные отношения.

Такой пакет бумаг представляет любой, кто претендует на наследство. Дети не исключение.

От имени детей действуют их родители или опекуны. Это обусловлено тем, что ребенок ограничен в дееспособности. При этом Гражданский кодекс разделяет детей на две группы: малолетние (до 14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет). Они обладают разным объемом дееспособности.

Любые юридические действия за малолетних совершают их родители или опекуны. Поэтому, например, 13-летний ребенок не может сам подать заявление о вступлении в наследство.

Несовершеннолетние совершают сделки с письменного согласия законных представителей (ч. 1 ст. 26 ГК РФ). Это значит, что самостоятельно несовершеннолетний не вправе открыть наследственное дело.

Заявление будет подаваться от его имени за его подписью, но с согласия родителей или опекунов. Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, суд указал, что несовершеннолетняя К.

не могла полностью осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства и была неправомочна самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, поскольку за нее эти действия в силу ст.

64 Семейного кодекса осуществляет ее законный представитель или же он дает на это согласие (п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г.).

Однако из этого правила есть исключения: подростки, вступившие в брак (ст. 21 ГК РФ), и эмансипированные подростки, которые работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Они считаются полностью дееспособными и сами заключают любые сделки, в том числе вступают в наследство. При этом эмансипация возможна только с 16-летнего возраста.

Что касается возраста вступления в брак, то Семейный кодекс дал регионам карт-бланш на самостоятельное установление нижних возрастных границ при наличии особых обстоятельств. Например, в Чеченской Республике и Адыгее возможно заключение брака с 14 лет.

Такие подростки при вступлении в наследство должны доказать нотариусу свою дееспособность, представив свидетельство о заключении брака, решение об эмансипации.

При вступлении несовершеннолетнего в наследство его законный представитель должен подтвердить свой статус (п. 5.9 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей, утвержденных Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 18 июля 2016 г., протокол № 07/16). Для этого он представляет нотариусу:

  • свой паспорт;
  • свидетельство о рождении ребенка, в котором представитель указан в качестве отца или матери;
  • решение о назначении опекуном (при наличии).

Последний документ оформляется на детей, оставшихся без попечения родителей. Это могут быть как сироты, так и несовершеннолетние, которых бросили родители. Родственник, желающий заботиться о ребенке, обращается в органы опеки. Его назначают опекуном и выдают соответствующее решение.

Если представитель несовершеннолетнего не представит перечисленные документы, нотариус вправе будет отказать ребенку во вступлении в наследство на основании ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате.

Если ребенок помещен в детский дом, все обязанности, которые возлагаются на родителей и опекунов в связи со вступлением детей в наследство, должны исполняться администрацией этого учреждения. Поэтому нотариусу нужно будет представить решение о помещении ребенка в детский дом, доверенность от имени администрации детдома и т.д.

Ни методические рекомендации нотариальной палаты, ни Закон о нотариате не возлагают на нотариуса обязанность по розыску наследников.

Статья 61 Основ законодательства РФ о нотариате устанавливает, что нотариус обязан лишь известить наследников, о которых ему известно.

Читайте также:  Вправе ли работодатель на предприятии с непрерывным производством во время пандемии заставить работников жить на рабочих местах без права покидать пре

Поэтому обычно работники нотариальных контор спрашивают у заявителей о других наследниках, и на этом их мероприятия по определению круга лиц, призываемых к наследству, ограничиваются.

Извещение тоже осуществляется формально. В кино можно увидеть, как нотариусы лично приезжают к наследникам и сообщают им о свалившемся на них богатстве. Реальность другая. Если нотариус знает место жительства или работы наследника, он отправит письмо.

Оно потерялось или не дошло? Это проблемы наследника. А если сведений об адресе нет, нотариус разместит на сайте Федеральной нотариальной палаты информацию о вызове наследника. Человек никогда не слышал о таком сайте и тем более не заходит на него? Ему просто не повезло.

Никаких дополнительных мер по розыску нотариус принимать не будет.

Обратите внимание, что сроки принятия наследства указаны в ст. 1154 ГК РФ. Общий срок – 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя. В этой же статье предусмотрены и специальные сроки принятия наследства.

А теперь представим такую ситуацию: наследник не подал заявление вовремя, только потому что не знал о смерти родственника. Восстановят ли сроки подачи заявления? Нет, если не будет иных причин пропуска сроков, например болезнь, малолетний возраст и т.д.

(определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29 октября 2020 г. № 88-24674/2020).

Иногда по завещанию наследуется только часть имущества. Тогда наследнику по завещанию передается оставленное ему имущество, а остальное делится между всеми наследниками по закону. Например, у покойного были квартира, дача и автомобиль.

Наследниками по закону являются жена, сын и родители. Наследодатель в завещании указал, что после его смерти квартира должна достаться ребенку, а про остальное имущество не упомянул.

В этом случае наследство будет делиться так: квартира отойдет сыну, дача и автомобиль будут поделены между всеми наследниками поровну.

Если делить нечего, наследники по закону не получают ничего. Используем тот же пример, только на этот раз предположим, что дача и автомобиль были проданы при жизни наследодателя. Сын получит квартиру, а остальные наследники ничего не получат.

Если есть наследники обязательной доли, их часть будет передана из незавещанного имущества. Если этого не хватит, «отщипнут» от того, что перешло по завещанию (ст. 1149 ГК РФ).

Например, родители покойного – пенсионеры. Это дает им право претендовать на обязательную долю наследства (половину от того, что они получили бы по закону).

Поэтому если кроме квартиры ничего нет, она будет делиться между сыном и его бабушкой с дедушкой.

Хотя Гражданский кодекс устанавливает, что несовершеннолетние обладают частичной дееспособностью, он не ограничивает их права на владение имуществом.

Если ребенок вступает в наследство, независимо от его возраста имущество будет зарегистрировано на его имя. Часто взрослые не до конца понимают, что это значит, и считают имущество ребенка своим. Это не так.

Родители и опекуны могут распоряжаться наследством только в ограниченном объеме.

Допустим, малолетний получил квартиру и автомобиль. Продать их можно, только если взамен будет приобретено другое имущество, которое по своим характеристикам не уступает проданному.

И на такие сделки потребуется согласие органов опеки, которые будут оценивать, соответствует ли договор интересам ребенка. Например, можно продать автомобиль и купить новую машину, которая также будет зарегистрирована на ребенка.

А вот продать авто и потратить деньги на ремонт в своей квартире уже не выйдет. Причем до совершеннолетия ребенка родителям придется без какого-либо возмещения содержать наследственное имущество, например проходить техосмотр, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и т.д. (п.

28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 22). Так, если мать 10 лет платила за квартиру сына, она тем самым не приобретет права на нее.

Неудивительно, что у родителей может возникнуть идея отказаться от наследства, пока ребенок сам не может выражать свою волю.

Такой отказ возможен только с разрешения органа опеки и попечительства. Иногда от наследства и правда выгоднее отказаться, ведь вместе с имуществом наследуются долги покойного (подробнее от этом – в статье «Если в наследство получили долги…»).

Но такое решение может быть продиктовано и эгоистичными соображениями опекуна, особенно если он сам является наследником.

Органы опеки оценят, действительно ли отказ от вступления в наследство в интересах ребенка, и только после этого согласуют его или нет.

Более того, если родители или опекуны не обратятся к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, орган опеки в судебном порядке потребует признать детей наследниками и выделить им долю. Такой пример: родители детей погибли. От отца осталась добрачная квартира.

Дедушка и бабушка, назначенные опекунами малолетних, «забыли» сообщить о них нотариусу при вступлении в наследство. Узнав об этом, управление социальной защиты населения обратилось в суд и потребовало признать за детьми доли в квартире.

Суд с требованиями органа соцзащиты согласился (Апелляционное определение Московского городского суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 33-47091/2017).

Действующее законодательство не предоставляет детям значимых преференций при оформлении наследственных прав. А значит, нотариус может отказать несовершеннолетнему во вступлении в наследство по тем же причинам, что и взрослому.

Обычно такое случается, если пропущены сроки принятия наследства (они установлены в ст. 1154 ГК РФ), не представлены нужные документы или они некорректно оформлены. По запросу заявителя отказ оформляется в письменном виде, где указываются причины такого решения.

Если гражданин не согласен с выводами нотариуса, он вправе обратиться в суд.

Чаще в наследство вступают по закону на основании родственных связей с умершим. Вместе с тем ст. 47 Семейного кодекса устанавливает, что права детей основываются на их происхождении, удостоверенном в установленном законом порядке.

Иными словами, если мать и отец ребенка не вписаны в свидетельство о рождении, с точки зрения закона родителями они не являются, а значит, никаких прав и обязанностей у них перед ребенком не возникает, в том числе и наследственных.

Более того, будет крайне затруднительно подать нотариусу заявление, ведь вместе с ним нужно предоставить свидетельство о смерти. Предположим, мать ребенка погибла.

Если она и отец ребенка состояли в браке, получить этот документ может супруг.

Если же они были сожителями, государственные органы свидетельство о смерти женщины не выдадут, поскольку будет считаться, что мужчина и ребенок никакого отношения к покойной не имеют (Приказ Минюста России от 28 декабря 2018 г. № 307).

Таким образом, если в свидетельстве о рождении ребенка в графе мать стоит прочерк, к наследству малолетний призван не будет, пока не будет установлено материнство. Обычно происхождение ребенка от конкретной женщины не вызывает вопросов, поскольку подтверждается медицинской документацией. Ее и используют при регистрации рождения детей.

Но если ребенок родился вне медучреждения, таких документов может не оказаться. Кроме того, иногда женщина рожает без документов, а потом оставляет ребенка в роддоме. Тогда факт рождения будет зарегистрирован, а вот ее материнство – нет.

Верховный Суд РФ указал, что в таком случае материнство устанавливается так же, как и отцовство, – в судебном порядке.

Законодательство предусматривает две процедуры: установление факта материнства и подача иска об установлении материнства.

В первом случае подается заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. Это возможно, если соблюдены два условия:

  • между сторонами нет спора о происхождении ребенка, т.е. все согласны, что его родила именно эта женщина;
  • рождение ребенка не зарегистрировано в ЗАГСе.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, необходимо будет подать исковое заявление.

В обоих случаях заявителю придется доказывать свою позицию. Для этого могут потребоваться медицинские документы и свидетели, которые присутствовали при рождении ребенка (при наличии). По делам такого рода может быть назначена генетическая экспертиза. В случае смерти матери ДНК ребенка сравнивается с ДНК ее родственников. При необходимости может быть проведена эксгумация.

После судебного разбирательства орган ЗАГС внесет изменения в свидетельство о рождении ребенка, а затем второй родитель как законный представитель сможет получить свидетельство о смерти матери ребенка. Этот документ потребуется при вступлении в наследство не только по закону, но и по завещанию, ведь иначе невозможно будет доказать, что можно открыть наследственное дело.

Как и любую сделку, завещание можно оспорить. Как правило, человек, несогласный с волей наследодателя, ссылается на то, что он был недееспособен в момент оформления завещания. Однако такие дела часто оканчиваются отказом в удовлетворении иска.

Срок давности по оспариванию завещания составляет год с момента, когда заинтересованная сторона о нем узнала или должна была узнать. Для несовершеннолетнего годичный период будет отсчитываться с момента, когда он достиг 18 лет. Например, когда ребенку было 15 лет, его мать вступила в наследство, проигнорировав завещание отца.

Срок давности для ребенка истечет, когда ему исполнится 19. Это обусловлено тем, что несовершеннолетний не может в полном объеме реализовать свои права, поэтому для него срок будет отсчитываться с того момента, когда он стал полностью дееспособным (Апелляционное определение Московского городского суда от 6 марта 2017 г.

по делу № 33-8377/2017).

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *